17.02.2019

Что такое патент на изобретение. Что можно запатентовать, а что нельзя. Патент на индивидуальное предпринимательство


Я обещал рассказать о том, как я получил патент на полезную модель, а также о его бесполезности в случае нарушения патентных прав. Теперь, хоть и с большим опозданием, но все же выполню свое обещание. Сразу замечу, что я не юрист и не патентовед, поэтому статья может содержать неточные формулировки и наивные представления, но, очень надеюсь, не фактические ошибки.

Основная мысль заключается в следующем. По идее, любой патент должен иметь две функции - разрешительную и запретительную. Во-первых, патент разрешает его обладателю что-нибудь делать, например, производить и продавать запатентованный товар. И во-вторых (и это главное), патент запрещает неопределенному кругу лиц какие-то действия, связанные с объектом патентования. Т.е., обладая патентом, лицо может запретить другому лицу производить, продавать, хранить, использовать и т.д. товар, в котором используется этот патент.

В России, к сожалению, главная - запретительная функция патента была полностью уничтожена. Поэтому защищать объекты интеллектуальной собственности в России фактически не имеет смысла.

Начать следует с того, что любой патент, будь то патент на полезную модель или патент на изобретение, имеет прототип. Предполагается, что изобретатель не разработал свою идею с полного нуля, а взял за основу что-то известное, прототип, и этот прототип как-то улучшил. И это улучшение позволило получить какое-то новое и обязательно полезное свойство. Улучшение не должно быть просто дополнением, если это дополнение не несет качественно новых полезных свойств.

Например, есть у нас швабра...

Например, есть у нас швабра. Берем свисток и изолентой приматываем к швабре. Получился новый объект - швабра со свистком. Можно мыть, и можно свистеть. Здорово! Можно ли это запатентовать как полезную модель? Скорее всего, нет. Так как функционально эта штуковина может мыть, как и швабра, и может свистеть, как и свисток. Получилась сумма функций, которые и так были у исходных объектов.

А теперь берем швабру и приматываем к ней фонарик. И получаем новую функцию - возможность мыть в темных углах. Этой функции не было отдельно ни у фонарика, ни у швабры. Такое новое устройство уже можно попробовать запатентовать как полезную модель.


Что взять за прототип? В случае полезной модели в качестве прототипа может выступать другая полезная модель, или изобретение, или вообще какая-нибудь известная конструкция, предмет, способ или метод. В практическом плане поиск прототипа нужно начинать отсюда: заходим http://www1.fips.ru , далее “Информационные ресурсы”, “Открытые реестры”, “Реестр полезных моделей” (например). Далее ставим параметр “Индекс МПК” и вводим этот самый индекс. Индекс предварительно узнаем по классификатору . В моем случае это будет A47D9/02. В результате всех этих действий мы получим список полезных моделей данного индекса. Например, мой патент имеет номер 112007. Далее читаем все патенты из списка и выбираем что-нибудь подходящее в качестве прототипа. Конечно, источники выбора прототипа не ограничиваются этим списком. Можно, например, поискать и в международных патентах на полезные модели и изобретения.

Выбрав прототип, следует придумать патентную формулу. Это ключевой компонент любого патента. Именно патентная формула имеет юридическое значение, именно формулой определяются границы патентной охраны. Составление формулы - целое искусство, в нем есть много нюансов и неочевидных моментов. В формуле полезной модели или изобретения сформулированы все существенные признаки полезной модели или изобретения. В свою очередь, признак - этакая единица смысла, кирпичик, из которых складывается патентная формула.

Из Википедии:

Формула изобретения состоит из одного или нескольких пунктов. Каждый пункт этой формулы обычно состоит из двух частей, называемых ограничительной частью и отличительной частью, разделенных словосочетанием отличающийся (-аяся, -ееся) тем, что…. Ограничительная часть пункта формулы содержит название изобретения и его важные признаки, уже известные из уровня техники. Отличительная часть содержит признаки, составляющие сущность изобретения, и являющиеся новыми. Каждый пункт формулы представляет собой одно предложение. Пункты формулы делятся на зависимые и независимые. Независимый пункт формулы изобретения характеризует изобретение совокупностью его признаков, определяющей объём испрашиваемой правовой охраны, и излагается в виде логического определения объекта изобретения. Зависимый пункт формулы содержит уточнение или развитие изобретения, раскрытого в независимом пункте.

Пример патентной формулы (в данном случае патента на полезную модель 112007):
1. Устройство для качания кровати, содержащее опорную конструкцию, кровать, подвески, связывающие кровать с опорной конструкцией, расположенный на основании опорной конструкции электромагнит с обмоткой, подключенной к сети электрического тока через прерыватель с блоком управления, и металлическую пластину, закрепленную на днище кровати с возможностью взаимодействия с электромагнитом, отличающееся тем, что металлическая пластина смещена относительно электромагнита в направлении качания кровати.

2. Устройство для качания кровати по п.1, отличающееся тем, что металлическая пластина выполнена из металла с остаточной намагниченностью.

3. Устройство для качания кровати по п.1, отличающееся тем, что блок управления выполнен на основе микроконтроллера.

4. Устройство для качания кровати по п.1, отличающееся тем, что оно дополнительно снабжено пультом дистанционного управления.


Давайте более подробно разберемся, что в этой формуле что. Итак:

Сначала идет независимая часть формулы.

Устройство для качания кровати,

Объект патентования, объект правовой защиты. Далее перечисляются ограничительные признаки.

Первый признак

кровать,

Второй признак

подвески, связывающие кровать с опорной конструкцией,

Третий признак

расположенный на основании опорной конструкции электромагнит с обмоткой,

Четвертый признак

подключенной к сети электрического тока через прерыватель с блоком управления,

Пятый признак

и металлическую пластину, закрепленную на днище кровати с возможностью взаимодействия с электромагнитом,

Шестой признак. Все, ограничительная часть патентной формулы закончилась. Далее следуют отличительная часть, начинающаяся “отличающаяся тем, что…”.

отличающееся тем, что металлическая пластина смещена относительно электромагнита в направлении качания кровати.

Один отличительный признак. Всё, независимый пункт формулы закончился. Далее следуют зависимые пункты (пронумерованные). Они уже не так интересны, потому, что их юридическое значение гораздо меньше, чем значение независимого пункта формулы.

Разобравшись с тем, что же такое патентная формула, идем дальше.

Согласно п. 3 ст. 1358 ГК РФ

изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.

В свою очередь, согласно п. 3 ст. 1358 ГК РФ
использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности, ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец.

Таким образом, казалось бы, Гражданский кодекс однозначно определяет случаи использования, к примеру, полезной модели. Если вдруг на рынке найдется устройство, содержащее опорную конструкцию, кровать, подвески и т.д. по формуле полезной модели, и это устройство, условно говоря, не моё - значит, оно нарушает мои исключительные (патентные) права на полезную модель.

Так и должно быть. Так и есть в других странах. Но, к сожалению, не в России.

А в России можно поступить так. Внимательно следите за руками.

Добавим-ка мы, например, еще одну катушку в устройство качания и посчитаем, что это изменение дает какие-либо преимущества (на самом деле это не обязательно так, но скажем, что именно так). Например, скажем, что это добавляет плавность хода. Все остальное оставим как есть. В качестве прототипа возьмем исходную полезную модель (ПМ) 112007 и получим патент на уже свою полезную модель, например, с номером 122860. После чего будем спокойно выпускать кровати с устройством качания, использующие все признаки ПМ 112007, но имеющие вторую катушку в приводном блоке. И будем говорить, что кровати выпускаются именно по патенту 122860.

Очевидно, что изделие с двумя катушками использует и ПМ 112007 и ПМ 122860. И, казалось бы, бери ГК и применяй к этому случаю. Но… (барабанная дробь….) внимание, дыра в законодательстве:

Пункт 9 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности»:

При наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета.

Позднее Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ подтвердил свою позицию (это не было ошибкой!) Постановлением № 8091/09 от 01.12.2009, распространив ее и на изобретения.

Таким образом, теперь я должен доказывать не то, что изделие с двумя катушками использует мой патент 112007, а то, что более поздний патент 122860 является недействительным. Это выглядит абсурдным, но это действительно так. Причем доказать недействительность патента 122860 не представляется возможным, так как он выдан по всем формальным правилам и вообще вполне себе состоятелен.

К сожалению, суды при рассмотрении патентных споров руководствуются именно этим постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. С правоприменением у нас все хорошо.

Эта совершенно нездоровая ситуация хорошо известна патентоведам и людям “в теме”. Например, в Википедии она описана и названа “Случаем правового вандализма” (статья “Изобретение”).

Смысл этого подхода заключается в том, что патентообладатель вправе использовать охраняемое решение, даже если при этом будет использоваться охраняемое решение третьего лица, без согласия последнего, что полностью противоречит самой сути исключительного права как права запрещения и последнему предложению пункта 3 статьи 1358 ГК РФ, недвусмысленно относящую такие действия к случаям использования изобретения.

Таким образом, патентовать что-то серьезное в России не имеет смысла. Любой человек может получить свой патент на аналогичную полезную модель, чуть ее видоизменив, и без проблем использовать ее. Патенты в России в результате ничего не стоят - гораздо дешевле будет провернуть этот нехитрый трюк, чем, например, покупать лицензию на использование существующего патента. Вкладывать какие-то деньги в разработку новых устройств, технологий, способов в России тоже бессмысленно - вложения, которые должны будут окупиться от продажи лицензий, также уйдут в никуда.

Патент в условия России нужен только в одном случае - если вы сами по нему производите продукт. В этом случае, по крайней мере, вам никто не запретит этого делать. А сами вы никому запретить производить аналогичный продукт не сможете - у вашего оппонента будет свой патент (более поздний, и в особо циничном случае в качестве прототипа будет использована ваша полезная модель), вследствие чего вы будете вполне законно им посланы на пункт 9 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122.

Я обещал рассказать о том, как я получил патент на полезную модель, а также о его бесполезности в случае нарушения патентных прав. Теперь, хоть и с большим опозданием, но все же выполню свое обещание. Сразу замечу, что я не юрист и не патентовед, поэтому статья может содержать неточные формулировки и наивные представления, но, очень надеюсь, не фактические ошибки.

Основная мысль заключается в следующем. По идее, любой патент должен иметь две функции - разрешительную и запретительную. Во-первых, патент разрешает его обладателю что-нибудь делать, например, производить и продавать запатентованный товар. И во-вторых (и это главное), патент запрещает неопределенному кругу лиц какие-то действия, связанные с объектом патентования. Т.е., обладая патентом, лицо может запретить другому лицу производить, продавать, хранить, использовать и т.д. товар, в котором используется этот патент.

В России, к сожалению, главная - запретительная функция патента была полностью уничтожена. Поэтому защищать объекты интеллектуальной собственности в России фактически не имеет смысла.

Начать следует с того, что любой патент, будь то патент на полезную модель или патент на изобретение, имеет прототип. Предполагается, что изобретатель не разработал свою идею с полного нуля, а взял за основу что-то известное, прототип, и этот прототип как-то улучшил. И это улучшение позволило получить какое-то новое и обязательно полезное свойство. Улучшение не должно быть просто дополнением, если это дополнение не несет качественно новых полезных свойств.

Например, есть у нас швабра...

Например, есть у нас швабра. Берем свисток и изолентой приматываем к швабре. Получился новый объект - швабра со свистком. Можно мыть, и можно свистеть. Здорово! Можно ли это запатентовать как полезную модель? Скорее всего, нет. Так как функционально эта штуковина может мыть, как и швабра, и может свистеть, как и свисток. Получилась сумма функций, которые и так были у исходных объектов.

А теперь берем швабру и приматываем к ней фонарик. И получаем новую функцию - возможность мыть в темных углах. Этой функции не было отдельно ни у фонарика, ни у швабры. Такое новое устройство уже можно попробовать запатентовать как полезную модель.


Что взять за прототип? В случае полезной модели в качестве прототипа может выступать другая полезная модель, или изобретение, или вообще какая-нибудь известная конструкция, предмет, способ или метод. В практическом плане поиск прототипа нужно начинать отсюда: заходим http://www1.fips.ru , далее “Информационные ресурсы”, “Открытые реестры”, “Реестр полезных моделей” (например). Далее ставим параметр “Индекс МПК” и вводим этот самый индекс. Индекс предварительно узнаем по классификатору . В моем случае это будет A47D9/02. В результате всех этих действий мы получим список полезных моделей данного индекса. Например, мой патент имеет номер 112007. Далее читаем все патенты из списка и выбираем что-нибудь подходящее в качестве прототипа. Конечно, источники выбора прототипа не ограничиваются этим списком. Можно, например, поискать и в международных патентах на полезные модели и изобретения.

Выбрав прототип, следует придумать патентную формулу. Это ключевой компонент любого патента. Именно патентная формула имеет юридическое значение, именно формулой определяются границы патентной охраны. Составление формулы - целое искусство, в нем есть много нюансов и неочевидных моментов. В формуле полезной модели или изобретения сформулированы все существенные признаки полезной модели или изобретения. В свою очередь, признак - этакая единица смысла, кирпичик, из которых складывается патентная формула.

Из Википедии:

Формула изобретения состоит из одного или нескольких пунктов. Каждый пункт этой формулы обычно состоит из двух частей, называемых ограничительной частью и отличительной частью, разделенных словосочетанием отличающийся (-аяся, -ееся) тем, что…. Ограничительная часть пункта формулы содержит название изобретения и его важные признаки, уже известные из уровня техники. Отличительная часть содержит признаки, составляющие сущность изобретения, и являющиеся новыми. Каждый пункт формулы представляет собой одно предложение. Пункты формулы делятся на зависимые и независимые. Независимый пункт формулы изобретения характеризует изобретение совокупностью его признаков, определяющей объём испрашиваемой правовой охраны, и излагается в виде логического определения объекта изобретения. Зависимый пункт формулы содержит уточнение или развитие изобретения, раскрытого в независимом пункте.

Пример патентной формулы (в данном случае патента на полезную модель 112007):
1. Устройство для качания кровати, содержащее опорную конструкцию, кровать, подвески, связывающие кровать с опорной конструкцией, расположенный на основании опорной конструкции электромагнит с обмоткой, подключенной к сети электрического тока через прерыватель с блоком управления, и металлическую пластину, закрепленную на днище кровати с возможностью взаимодействия с электромагнитом, отличающееся тем, что металлическая пластина смещена относительно электромагнита в направлении качания кровати.

2. Устройство для качания кровати по п.1, отличающееся тем, что металлическая пластина выполнена из металла с остаточной намагниченностью.

3. Устройство для качания кровати по п.1, отличающееся тем, что блок управления выполнен на основе микроконтроллера.

4. Устройство для качания кровати по п.1, отличающееся тем, что оно дополнительно снабжено пультом дистанционного управления.


Давайте более подробно разберемся, что в этой формуле что. Итак:

Сначала идет независимая часть формулы.

Устройство для качания кровати,

Объект патентования, объект правовой защиты. Далее перечисляются ограничительные признаки.

Первый признак

кровать,

Второй признак

подвески, связывающие кровать с опорной конструкцией,

Третий признак

расположенный на основании опорной конструкции электромагнит с обмоткой,

Четвертый признак

подключенной к сети электрического тока через прерыватель с блоком управления,

Пятый признак

и металлическую пластину, закрепленную на днище кровати с возможностью взаимодействия с электромагнитом,

Шестой признак. Все, ограничительная часть патентной формулы закончилась. Далее следуют отличительная часть, начинающаяся “отличающаяся тем, что…”.

отличающееся тем, что металлическая пластина смещена относительно электромагнита в направлении качания кровати.

Один отличительный признак. Всё, независимый пункт формулы закончился. Далее следуют зависимые пункты (пронумерованные). Они уже не так интересны, потому, что их юридическое значение гораздо меньше, чем значение независимого пункта формулы.

Разобравшись с тем, что же такое патентная формула, идем дальше.

Согласно п. 3 ст. 1358 ГК РФ

изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.

В свою очередь, согласно п. 3 ст. 1358 ГК РФ
использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности, ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец.

Таким образом, казалось бы, Гражданский кодекс однозначно определяет случаи использования, к примеру, полезной модели. Если вдруг на рынке найдется устройство, содержащее опорную конструкцию, кровать, подвески и т.д. по формуле полезной модели, и это устройство, условно говоря, не моё - значит, оно нарушает мои исключительные (патентные) права на полезную модель.

Так и должно быть. Так и есть в других странах. Но, к сожалению, не в России.

А в России можно поступить так. Внимательно следите за руками.

Добавим-ка мы, например, еще одну катушку в устройство качания и посчитаем, что это изменение дает какие-либо преимущества (на самом деле это не обязательно так, но скажем, что именно так). Например, скажем, что это добавляет плавность хода. Все остальное оставим как есть. В качестве прототипа возьмем исходную полезную модель (ПМ) 112007 и получим патент на уже свою полезную модель, например, с номером 122860. После чего будем спокойно выпускать кровати с устройством качания, использующие все признаки ПМ 112007, но имеющие вторую катушку в приводном блоке. И будем говорить, что кровати выпускаются именно по патенту 122860.

Очевидно, что изделие с двумя катушками использует и ПМ 112007 и ПМ 122860. И, казалось бы, бери ГК и применяй к этому случаю. Но… (барабанная дробь….) внимание, дыра в законодательстве:

Пункт 9 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности»:

При наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета.

Позднее Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ подтвердил свою позицию (это не было ошибкой!) Постановлением № 8091/09 от 01.12.2009, распространив ее и на изобретения.

Таким образом, теперь я должен доказывать не то, что изделие с двумя катушками использует мой патент 112007, а то, что более поздний патент 122860 является недействительным. Это выглядит абсурдным, но это действительно так. Причем доказать недействительность патента 122860 не представляется возможным, так как он выдан по всем формальным правилам и вообще вполне себе состоятелен.

К сожалению, суды при рассмотрении патентных споров руководствуются именно этим постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. С правоприменением у нас все хорошо.

Эта совершенно нездоровая ситуация хорошо известна патентоведам и людям “в теме”. Например, в Википедии она описана и названа “Случаем правового вандализма” (статья “Изобретение”).

Смысл этого подхода заключается в том, что патентообладатель вправе использовать охраняемое решение, даже если при этом будет использоваться охраняемое решение третьего лица, без согласия последнего, что полностью противоречит самой сути исключительного права как права запрещения и последнему предложению пункта 3 статьи 1358 ГК РФ, недвусмысленно относящую такие действия к случаям использования изобретения.

Таким образом, патентовать что-то серьезное в России не имеет смысла. Любой человек может получить свой патент на аналогичную полезную модель, чуть ее видоизменив, и без проблем использовать ее. Патенты в России в результате ничего не стоят - гораздо дешевле будет провернуть этот нехитрый трюк, чем, например, покупать лицензию на использование существующего патента. Вкладывать какие-то деньги в разработку новых устройств, технологий, способов в России тоже бессмысленно - вложения, которые должны будут окупиться от продажи лицензий, также уйдут в никуда.

Патент в условия России нужен только в одном случае - если вы сами по нему производите продукт. В этом случае, по крайней мере, вам никто не запретит этого делать. А сами вы никому запретить производить аналогичный продукт не сможете - у вашего оппонента будет свой патент (более поздний, и в особо циничном случае в качестве прототипа будет использована ваша полезная модель), вследствие чего вы будете вполне законно им посланы на пункт 9 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122.

Что собой представляет патент? Патент – это документ, представляющий юридическую охрану интеллектуального права на изобретения или на другой результата человеческой деятельности. Патент выдается государственным органом и нарушения или его доказательство ложиться на патентообладателя.

Сам факт обладания патентом может повысить шансы на коммерческий успех, показывая, тем самым, что наличие гарантирует исключительное право на изобретение, модель или образец, и дает возможность распоряжаться этим правом на Ваше собственно усмотрение. Правообладатель может передавать право в виде лицензии или речь может идти о полной продаже прав.
Исключительное право имеет больше преимуществ, и нарушение его может повлечь за собой уголовную ответственность. Владелец патента может обратиться в суд, но все расходы за установление самого факта на изобретение уже говорит о его высоком качестве. А также наличие патента положительно сказывается в тех случаях, когда изобретение участвует в конкурсах или тендерах.

Патент можно использовать как для выгоды – то есть составлять конкуренцию для других производителей, либо наоборот ограничивать производственную деятельность. Зачастую патентообладатели используют патенты как раз для того, что бы сузить круг конкурентноспособных производителей.

Если Вы начинающий предприниматель, то рано или поздно Вы столкнетесь с тем, что Вам нужно будет использовать некоторые модели или образцы машин или механизмов ранее запатентованных. В таком случае Вы можете, либо изобрести что-то новое и запатентовать сове изобретение, модернизировать чье-либо устройство, либо купить права на уже существующие модели. В любом случае, вы неизбежно столкнетесь с патентом и правом собственности.

Что Вам дает патент? Патент может защитить Ваши права в случае если кто–либо захочет использовать результат вашей интеллектуальной деятельности, будь то творчество или научная деятельность, в незаконных коммерческих целях и желанием финансово обогатиться за Ваш счет.

Во избежание судебных разбирательств, существует два варианта легального использования патента. Первый вариант – покупка прав на изобретения путем заключения договора. В таком случае, зачастую, патнентообладатель имеет право требовать процент от прибыли, хотя не исключены варианты безвозмездной передачи прав на модель или устройство. И второй вариант – защита собственных прав на изобретение или результат собственной интеллектуальной или творческой деятельности. Сам процесс выдачи патента занимает очень много времени, иногда на это может потребоваться от полугода до года. Для этого существуют специальные бюро, которые могут помочь Вам в оформлении всех необходимых документов и получении патента. В сети Интернет можно найти огромное количество фирм, предоставляющих такие услуги, а также легко определить затратную стоимость на эту процедуру. В среднем оформление патента может вам обойтись от 20 до 30 тыс. рублей.

Для начала, Вы должны определить является ли Ваше изобретение объектом, который можно запатентовать, затем, Вы определяете какому лицу будет выдаваться патент – физическому или юридическому. После определения всех вышеперечисленных деталей, Вы можете собирать необходимый пакет документов и предавать их на рассмотрение в Роспатент. Роспатент проведет проверку и экспертизу Вашего изобретения, и по результатам проверки Вы либо получите патент (если Ваша заявка на патент не нарушает чьих-либо прав) либо Вам будет отказано в получении прав, если имеются какие-либо нарушения.

Самое полезное и востребованное достижение в области науки и техники, не будет основой экономического процветания и почёта своего создателя, если тот не обеспечит инновацию охранными документами, гарантирующими защиту законодательства любого государства. Кто сумел, максимально извлечь прибыль и смог оградить себя от действий недобросовестных конкурентов, столкнувшись с проблемой отстаивания своих же собственных прав, тот не будет и спрашивать: зачем патентовать изобретение, тратить время и деньги на процедуру, требующую особых знаний, опыта и сноровки? Подобный вопрос обязательно встанет на повестке дня, если пользоваться не запатентованным новшеством, которое приносит прибыль только от производства и популярно в потребительской среде.

Преимущества защиты собственных прав

В результате процедуры, состоящей из предварительного поиска , подачи и рассмотрения заявки, экспертиз (формальной и по существу), выдачи патента и публикации сведений в бюллетене Роспатента, обладатель изобретения получает исключительные права, обеспечивающие целый ряд преимуществ:


Инвестиционная привлекательность

Нередко заставить маховик предприятия закрутиться в нужном направлении способен только свежий поток финансирования. А так как привлекательным для инвестора будет предприятие, владеющее портфелем патентных документов, то вопрос: зачем получать патент на изобретение, отпадает сам собой. Так что, набор документов, куда входят патенты, можно считать обязательным требованием в получении спасительного гранта для любой компании, защищённость и надёжность бизнеса которой не вызывает сомнений.

Улучшение имиджа предприятия, за счёт приобретения статуса «инновационной компании», позволит увеличить доверие покупателей, пополнить число контрагентов и, в следствие этого, повысить прибыль.

Патент - основа для доверия партнёров и потребителей

Как наличие учёных степеней и прочих регалий служит залогом доверия к специалисту, преуспевшему в той или иной области, так и патенты, которыми вооружён бизнес, можно считать гарантией высокого уровня производства, основанного на внедрении новейших технологий и оборудования. И соответственно: современная техническая база, подтверждённая имеющимися у компании-обладателя патентами, является залогом высокого качества, удешевления себестоимости, соответствия товаров и услуг требованиям настоящего времени, что неизбежно способствует повышению спроса, популярности и доверия к продукции.

Предприятие, строящее производство на защищённых законом инновациях, а потому - популярное у потребителей, привлекательно также для партнёрства. В строительстве совместного бизнеса предпочтение будет отдано сотрудничеству с обладателями патентов, служащих основой рентабельности производства и его высокой продуктивности. Как известно, рыночная стоимость запатентованной продукции будет выше цены аналогов, не охраняемых Законом, что способствует повышению конкурентоспособности предприятий, имеющих в арсенале патенты на изобретения.

Патент, как часть уставного капитала


Так как создание общего бизнеса требует вложений от каждого из партнёров, в этом качестве разрешается использовать исключительное право на изобретение, получившее денежную оценку. Используя собственный патент на ту или иную инновацию в качестве вклада в уставной капитал, его обладатель получает возможность участия в предприятии, что выражается определённым объёмом имущественных и неимущественных прав.

В соответствии с денежной оценкой вложенного патента, можно рассчитывать на конкретный пай, долю прибыли, количество акций. Также появляется шанс участвовать в управлении совместным предприятием, своевременное получение важной информации. Относительно внесения интеллектуальной собственности, как доли в уставной капитал, составляется договор с указанием объёма имущественных прав через денежную оценку патента, используемого в качестве вклада.

Залог под кредит

Так как патент на изобретение работает на повышение кредитоспособности и ликвидности предприятия, то есть основания утверждать, что умелое оперирование интеллектуальной собственностью выгодно обеим сторонам.

Получатель кредита, законно владеющий изобретением, увеличивает свой шанс получить от банка нужное количество денег. А для другой стороны - для банков, выдающих затребованную сумму, использование патента в качестве залога под кредит, способствует расширению источников рефинансирования, как и возрастания активных операций посредством увеличения перечня предметов залога, ранее ограничиваемых материальными активами (движимое и недвижимое имущество). Стоит учитывать и трансформацию залоговых отношений, как базы развития рынка ценных бумаг.

Но прежде, чем полагаться на возможность получения банковского кредита под залог интеллектуальной собственности, нужно иметь доводы относительно ценности и ликвидности объекта. В этом плане свою роль обоснованно играет патентование, включающее экспертизы и рассмотрение конкретного изобретения на предмет новизны, охраноспособности, промышленной применимости и конкурентоспособности.

Перечисленные выше доводы на пользу применения патента, как залога в банк, способствуют созданию интеллектуального капитала каждого государства. Если вклад добавленной стоимости, образованной от оборота интеллектуальной собственности, в РФ ещё не на должной высоте, то в некоторых странах (США, Финляндия и пр.) данный показатель составляет 10-20% от общего числа ВВП.

Патентование, как защита компании

Нежелание прислушаться к профессиональным патентным поверенным, рекомендующим защитить свою собственность через получение охранных документов, нередко ведёт к её утрате, а в лучшем случае - к длительной тяжбе, потере времени и непредвиденным расходам. Баталии некоторых компаний, оспаривающих право владения интеллектуальной собственностью, нередко растягиваются на годы и даже десятилетия.

Ввиду того, что идея сверкнёт молнией не только в Вашей голове, а может, и ловкие конкуренты получат патент на чужое изобретение, создаётся конфликтная ситуация. Не имея документального подтверждения исключительных прав на прибыльную интеллектуальную собственность, наш герой рискует подвергнуться нападению недобросовестных конкурентов и оказаться в роли мнимого злодея, к которому рано или поздно постучаться сотрудники МВД, обязанные привлечь его к ответственности согласно заявлению конкурента, вовремя побеспокоившегося насчёт патентования чужого имущества.

Защита собственного производства


А чтобы не стать жертвой уголовного дела, конфискации товара, а также остановки предприятия, нужно доказать свои права, что практически невозможно задним числом или, по крайней мере, очень трудно, трудоёмко и дорого. Так не лучше ли обратиться к профессиональной помощи и первым подать заявку, дающую право приоритета, как веское доказательство в любом споре? Патентование по праву считается единственным способом защитить исключительные права на изобретение и обеспечить законные преференции в своём сегменте рынка своей страны и за рубежом.

В выигрышном положении можно оказаться и тогда, когда в качестве аргумента предъявляются другие патенты, полученные, пусть и не на ту продукцию, что является предметом спора, но схожую, имеющую отношение к той же области техники, что и злосчастное изобретение, ставшее причиной конфликта. А так как сотрудники МВД не являются специалистами в области патентования, то, естественно, они не вправе останавливать производство и арестовывать продукцию, что даёт время подготовиться к защите и призвать на помощь профессионалов. Решающим будет слово экспертизы, выводы которой убедительны для суда, где и будет рассматриваться дело.

Опираясь на патент, выиграть тендер

Выгодный заказ - это предмет охоты всех предприятий, стремящихся укрепить собственные позиции в том или ином сегменте рынка через выигрыш тендера. А предпочтение тендерной комиссии будет отдано компаниям- производителям, конкурентоспособность которых держится на исключительных правах, позволяющих грамотно пользоваться инновациями, охраняемыми патентованием, что неизбежно сулит успешное выполнение любого проекта, прогресс и коммерческие выгоды всех участников.


© 2024
art4soul.ru - Преступления, наркотики, финансирование, наказание, заключение, порча